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    知識產權保護精選(九篇)

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    第1篇:知識產權保護范文

    一、郵政知識產權保護的重要性

    知識產權保護制度是市場經濟法律制度體系的重要的組成部分,它是激勵智力創造,保護知識創新最重要的法律保障制度,是合理配置科技資源、智力資源、無形財富的重要手段,同時,知識產權保護制度是我國各行業引進新知識、新技術,吸引外資,參與國際競爭的重要保障。

    1.市場經濟的發展離不開對知識產權的保護

    隨著市場經濟在我國的逐步培育、完善,加上中國“入世”成功,科學技術的創新和各種無形財富的創造、發展在經濟生活中日漸起到重要作用。我們必須順應知識經濟的大發展的趨勢,加強對企業傳統經營理念的改革,適應市場經濟、知識經濟的內在規律,順應知識產權保護的大趨勢,只有對市場經濟、知識經濟的特點進行深入研究,尤其是加強知識產權保護制度的研究,完善并保護知識產權,才能保證和促進國民經濟的整體發展,才能使郵政企業在市場經濟中站穩腳跟并取得發展。反之,將阻礙我國經濟進一步發展,且將降低國民經濟整體質量,使我國經濟缺乏相應的國際競爭能力,更談不上郵政的發展了。

    2.社會的發展需要保護更多的知識產權

    隨著社會的發展,知識產權這種無形無蹤但蘊涵極大利潤、財富的權利在社會生活中的重要作用日漸突出,知識產權制度的內容也從傳統的著作權、商標權、專利權三大主干法律制度保護發展到現代包括反不正當競爭法、商業秘密、原產地標志、廠商名稱法律保護制度等等。之所以知識產權制度日漸完善是因為:社會經濟生活中侵犯知識產權行為越來越有利可圖,侵犯知識產權的內容和范圍日益擴大。從個體看被侵權人的智力成果、科技、商譽、商業秘密等被侵權人肆意地竊取牟利,導致了權利人知識創新積極性受到重挫。從整體上看表現為社會資源配置嚴重失衡,各種利益分配不公,影響了整個國民經濟發展。知識產權范圍的擴大是社會發展的需要,也體現了知識產權保護制度在社會生活中的重要性。

    3.保護知識產權是科技創新和企業發展的要求

    知識產權因其無形性和具有財富內容的特點導致現實生活中存在大量無孔不入的侵犯著作權、商標權、專利權、商業秘密及不正當競爭行為。造假者假冒別人知識產權從事生產銷售的成本非常低廉,且獲利豐厚,其勞動成本之低相對其獲利之多堪稱不勞而獲。如果對這種侵權行為不予以法律制裁,必然會導致整個社會科技開發、智力創造、技術創新、品牌培養、企業形象培育等知識產權創新行為積極性不高,因為權利人千辛萬苦所創新的智力成果被他人輕易盜用,或在別人的不正當競爭行為侵害下,企業合法利潤微乎其微,誰還會有興趣去搞自主知識產權?不如也去搞盜用,也去搞不正當競爭!所以不論哪個行業都必須培養知識產權保護意識,加強對知識產權法律制度的學習,完善行業知識產權法律規范,加大依法保護自己合法利益的力度,這樣企業才能得以減少不必要負擔,集中精力搞生產、營銷,使企業得到良性發展。

    4.郵政企業知識產權保護的重要性

    從郵政行業講,在自身知識產權保護方面有許多問題值得探討,值得研究。許多人可能沒注意到郵政企業自身的商標、專利、著作、商業秘密、專用標識等各方面都有不同程度的被侵犯的情況存在,在經營中也面臨著不法分子不正當競爭的侵害。如果這些問題解決不好,郵政企業的依托科技發展戰略將無從談起,現代化郵政建設也將是紙上談兵。果真如此不夸張地說郵政企業的經營質量和利潤難以得到質的提高和飛躍!公眾對郵政企業服務的印象長時間也不會有大的改善。

    二、郵政知識產權保護的主要內容

    1.速遞業務中存在的各種侵犯郵政企業知識產權的情況

    在速遞業務市場中存在著大量侵犯郵政企業的注冊服務商標、專用標志、專用標識等知識產權行為,且這種侵犯行為較為普遍。雖然法律并未規定郵件速遞業務由郵政企業專營,但許多速遞公司和個人為攫取速遞市場的豐厚利潤,不擇手段冒用郵政速遞注冊服務商標,盜用郵政服務行業專用標志等行為進行違法經營,擾亂了速遞市場,直接導致郵政速遞營業收入下降,且這些非法企業的不負責任的經營行為損害了郵政企業速遞業務在公眾中的信譽,這種損害制約了郵政企業的長遠發展,可以說是對郵政速遞致命的損害。

    在速遞市場中存在著另一個比較嚴重的問題,許多速遞公司是合法成立的,在經營中也并未侵犯郵政企業商標權和專有標志、標識,但其在經營中,采取了大量違法手段侵犯郵政企業權益,比如:侵犯商業秘密,惡意降價,詆毀商譽,不正當有獎促銷,做虛假宣傳,用“回扣”拉攏客戶等等,目的是非法獲利。許多公司超出其注冊的經營范圍非法經營速遞業務,用假冒偽造日戳、EMS五聯單,或直接到郵政窗口購買郵政企業EMS套封進行違法活動,有的公司打著郵政旗號冒用郵局名稱或謊稱郵政代辦點辦事人員上門攬收業務,騙取用戶信任,收受快遞信函和信件進行寄遞,侵犯了郵政信函專營權,從中獲利。這些公司將其中利潤大的業務自己寄遞,邊遠地區快遞函件利潤小或無利可圖,就將其交寄郵政部門,讓郵局承擔這些寄遞業務。這種行為不但侵犯了郵政信函專營權,侵犯了郵政企業知識產權,還給郵政企業造成額外損失和沉重負擔。

    2.在郵資票品方面郵政知識產權被侵害的情況

    郵資票品的發行屬郵政部門代表國家發生的行政行為,屬郵政專營業務,不容許他人侵權,但因郵資票品所固有的特性(藝術性、有價性等)容易為他人侵犯權利,以獲取大量的非法經濟利益,就郵資票品市場而言,存在侵犯郵政知識產權的行為主要分為以下幾種情況:

    侵權人冒用郵資票品產品中包含的郵政企業注冊的服務商標、專用標識、郵政局的著作權等等。比如擅自制作、發行帶有“中國郵政”字樣,“面值50分”等形似郵票但實為一種圖案的宣傳品、圖書制品等,以牟取非法利益,這種行為不但侵犯了郵政企業的知識產權,還使公眾對郵資票品的法律地位的認識造成混淆,造成郵政企業有形、無形的巨大損失。

    未經郵政部門批準,擅自制作、發行、征訂紀念郵冊。郵票印制發行和郵冊的制作都屬郵政行政行為,任何擅自制作或仿印郵票的行為都是違法行為,未經批準擅自將郵局出版的郵票進行組合并制作紀念冊行為亦屬違法行為,它侵犯了郵政企業權利。這種行為在集郵市場中存在較多,同時一些行業、部門、單位在搞慶典時也經常發行紀念冊,用于牟利。這些行為較為分散隱蔽,執法難度較大。所以要注意市場中存在的這種形式的對郵政行業的侵害。

    未經批準擅自制作帶有“中國郵政”和“CHINAPOST”字樣的明信片。明信片市場的利潤相對說較為豐厚,所以也吸引了大批不法之徒來侵蝕市場,每年年底都會有大批未經郵政主管部門批準而非法印制上市流通的明信片,造成郵政企業明信片市場的重大損失。明信片因其外型美觀而著稱,可以說是一種藝術品,明信片圖案的設計、郵票花樣的設計花費了郵政企業員工的大量心血,有的不法商人盜用、冒用郵資明信片的外觀、圖案,或用于非法明信片的制作或用于其他商品外觀、包裝上,牟取了大量非法利潤,這種行為無疑既侵犯了郵政企業經營權又侵犯了郵政企業的知識產權,后果之嚴重不言而喻。一定要加強行管,加強對這種知識產權侵權行為的打擊。

    3.對郵政專用物、專用標志的冒用、盜用

    因為《郵政法》及相關法律對郵政企業的特殊地位規定,致使一些公司和個人認為盜用、冒用郵政企業的專用物、專用標志有利可圖,比如冒用郵車走私貨物、運輸貨物、打著郵旗,用專用郵袋裝載非郵政貨物搞運輸。盜用郵政專用物品和專用標志的人借著郵車、郵旗給他們帶來的便利非法獲取了大量利潤,有時還給郵政企業的企業形象造成損失。這些行為也侵犯了郵政知識產權中關于專用標志、專有標識、及專用物品的規定。

    4.郵政著作權被侵犯的情況

    郵政企業所設計的各種帶有藝術性質的(圖案設計、產品外觀設計、郵政工藝品等)產品經常被他人侵犯著作權,而這些作品一般都是屬郵局職務作品,其著作權人是郵政企業,這種行為也侵犯了郵政企業知識產權。

    三、郵政企業知識產權保護工作的現狀與措施

    1.現狀

    (1)郵政知識產權保護觀念淡漠、思想落后、且缺乏必要的知識。

    從總體上看郵政行業從領導到職工或多或少的都存在一些對知識產權保護問題不甚關心、不甚了解、不甚重視的現象。郵政知識產權的法律保護對郵政職工來說是個比較陌生的話題。郵政企業還有知識產權需要保護?什么叫知識產權?知識產權法律制度能做什么?這是大多數郵政職工對待知識產權保護問題的態度。從我們調研的情況看,除了為數不多地方舉辦過知識產權法律保護制度講座或培訓外(且參加的人數少,級別高,一般的職工參加的不多),很少有人認真研究這個問題。郵政知識產權得以切實保護不是郵政行業的一個法制處、一個法制科的事,而是郵政企業全體職工的事。為什么這么講?因為每個職工都在參與郵政企業的生產、銷售、服務,每個職工都代表郵政企業為公眾服務。這些最基本、最細微的服務法律關系中就包含著無處不在的知識產權保護問題。難以想象:每天在身邊發生著大量侵犯郵政知識產權的事而我們郵政職工卻視而不見,或我們侵犯了別人的知識產權,處于被提起訴訟、要求巨額賠償的境地而渾然不覺,這將給郵政企業帶來多大損失呀!

    各級領導和職工對郵政企業發展和科技進步的密切關系認識不足,總認為自己的行業是千古不變的操作模式,旱澇保收,無須操心,無須變革,投遞送信和科技進步有什么關系?這是對知識產權這種無形權利缺乏足夠了解,認識不到里面所蘊涵的巨大財富。許多地方郵政企業為追求有形的、眼前的經濟利益,往往忽視對郵政企業的形象建設、品牌建設,沉醉于國家法律有關郵政企業處于“壟斷地位”的規定,這種抱殘守缺的思想狀態既無知又可笑。雖然法律規定在專營業務上郵政企業無競爭對手,但這種壟斷地位是非常脆弱的,因為這些壟斷業務贏利空間非常小,或者說就是賠本買賣,還得靠郵政其他業務養人吃飯,而這些業務可不是郵政壟斷的,道理非常簡單,不能因為有專營業務(信函專營)而“高枕無憂”,因為公眾對郵政企業服務缺乏足夠了解時就會拒絕采用你的服務,從而致使郵政市場難以得到實質性的開拓。畢竟現在中國早已不是計劃經濟時代,如果企業的傳統觀念不能迅速改變就要在競爭激烈的市場經濟中遭受重大打擊。

    (2)馳名商標、標識的有意識的精心培育工作在郵政企業的不到重視。

    郵政企業是服務行業,企業的生存和發展乃至獲得巨大成功的關鍵是郵政企業能以科學經營、優質服務應對市場,使郵政企業成為一個聲名卓著、有口皆碑的知名服務行業。這就涉及企業的品牌戰略,看看國內乃至世界各大著名公司哪一個沒有令人印象極深的標志或商標?而這種標志或商標說道底就是企業知識產權,其中蘊涵的經濟效益不是用數字算得清的。名牌企業即意味著優質的服務,意味著公眾的認知,意味著公眾的信賴,意味著穩定的市場占有率,意味著企業成功。名牌一旦建立,這種無形的名牌商標效應將會無時無刻給郵政企業帶來巨大商機,巨大商機轉化為經濟效益后反過來會促進企業更加知名,二者互為條件,互相促進形成一種良性循環,長此以往我們會發現在名牌照耀下,參與市場競爭也不是什么太費心、費事的事。當前有些企業領導和職工沒有重視樹立品牌意識,不珍視“中國郵政”注冊的服務商標及各種有關的專有標志、標識、專用物品,沒有培育這些無形財富的意識。迷戀和止步于國家法律保護的特殊地位,自我感覺良好、缺乏危機意識、缺乏居安思危思想,這是阻礙郵政企業發展的重要原因。

    (3)郵政知識產權保護和行業管理的力度不夠。

    從法理和實踐上講,郵政企業面對的市場混亂和諸多不正當競爭行為也極大地侵犯了郵政企業的知識產權,使郵政企業蒙受了巨大損失。而面對混亂市場和不正當競爭時,我們的行業管理不完善,郵政行業執法力度不夠無疑又從客觀上放任了以上行為的發生。需要明確的是:各級郵政主管部門不但是組織本管理范圍內郵政業務開展的領導機關,而且按照《郵政法》的規定是代表國家對郵政行業進行行政監管的行政機關,對行業的管理職能應當充分發揮。

    當前郵政知識產權保護執法和行業管理存在以下問題:

    。就全國而言,因為地方差異的客觀情況,行業管理缺乏統一的法律依據和完備的實施細則,造成法律依據不足,執法力度不夠的局面。

    。執法程序上有待進一步完善。還沒有形成行之有效嚴格的制度,執法較為隨意。

    。缺乏與工商、公安和其他知識產權保護機關的協作配合。

    。執法隊伍自身的素質、知識產權保護意識知識尚待提高。

    2.措施

    針對以上郵政企業知識產權保護中存在的問題我們簡單談談應當采取的相應措施。

    (1)從郵政知識產權保護觀念上解決問題。這是最為關鍵的一項措施。如果自己都不重視自己權利的保護,知識產權保護無從談起。為此我們郵政企業各級領導及職工應當有知識產權保護的意識,包括對郵政知識產權保護緊迫性要有清醒的認識。我們應當加大宣傳力度,加緊對知識產權保護制度的學習,尤其是要加強對世貿組織的各項制度的學習。

    (2)切實注意郵政企業的品牌建設。包括培養郵政企業注冊的服務商標和郵政企業的各項服務標識,使之成為聞名遐邇的標志,這就意味著優質的服務,意味著公眾對郵政的認可,也意味著企業的成功。為此我們應當采取一些成功的營銷策略,包括借鑒國內外一些大企業成功經驗,盡快完善自己的服務質量和提高企業形象,使郵政企業確實在市場中站穩腳跟。

    (3)完善行業執法,加大打擊力度。進一步建立和完善郵政法律制度,制定郵政行業執法實施細則,協同工商、公安等執法部門,加大對侵犯郵政知識產權的打擊力度,提高郵政執法隊伍的自身素質,學習知識產權保護知識,培養保護郵政知識產權的意識。

    第2篇:知識產權保護范文

    [關鍵詞] 中藥知識產權建議

    當中國成為WTO的一員時,保護知識產權已成為不得不應對的巨大挑戰。在中國有著數千年歷史、擁有浩瀚的醫學典籍支撐的“漢方”專利紛紛落入外國企業之手,專利意識薄弱是我國中藥企業發展的一個薄弱環節。現在我國已經融入21世紀知識經濟的全球化市場競爭中,保護好知識產權已成為企業在國內外市場競爭中的生存條件之一。擁有較多自主知識產權的中藥產業,只有重視專利保護,才能更好地在國際競爭中贏得領先地位。

    一、中藥產品的知識產權保護的現狀

    知識產權保護是建立在技術創新基礎之上的。近來國外熱衷開發天然藥物,這將對我國傳統且缺乏自我保護的中藥行業構成嚴重威脅。現在世界各國在對疾病的預防治療上,正朝著“整體醫學”方向發展,它強調人類生命健康應是人的整體與自然、社會協調統一的結果,從而逐步替代那種“頭痛醫頭,腳痛醫腳”的生物醫學模式為基礎的治療方法。而這種“整體醫學”與我國中醫中藥理論講究的“天人合一”的整體觀念相吻合。中醫中藥采用草藥、針灸、氣功、正骨、按摩、食療等,這是與“整體醫學”最為接近的治療方法。此外,化學藥物的毒副作用與抗藥性以及藥源性病癥的增加,生態環境的逐步惡化,使人們對天然藥物、非藥物治療越來越寄予厚望。

    上述諸多因素促使西方各國政府松動了以往對中藥實行的管制。德國和法國政府都已認同草藥可作為合成藥物的替代品,并發給了許可證,讓其在藥店以營養品或OTC藥品銷售。美國對中藥的認識自上世紀90年代不斷發生變化。1997年,由美國FDA頒布的《天然植物混合劑藥品申請指南》開始接受植物藥復方制劑作為治療藥物。于是有了上海杏林藥業生產的制劑“銀杏靈”和浙江康萊特藥業生產的抗癌藥“康萊特注射藥”進入美國新藥臨床研究預審和在美國本土進行臨床試驗的先例。與此同時,世界其它國家也在對中醫中藥研究,加快了開發天然藥物的步伐。據統計,全球已有130多個國家和地區應用中醫中藥,使用中草藥治病健身的人數在世界上已有40億。124個國家和地區建立了不同類型的中醫藥機構。全球有40多個植物藥專門研究機構,處于開發中的項目多達500余個。

    相比之下,在植物藥開發中,要數日本、韓國最為成功。在日本厚生省批準的210個漢方制劑的處方主要來自我國名醫張仲景的《傷寒論》和《金匱要略》,其生產原料75%從我國進口,年生產總值已超過1000億日元,在國際市場的覆蓋率達80%。在中藥“六神丸”基礎上開發的“救心丸”,年銷售額達上億美元。此外,津村柴苓湯、牛黃清心丸、正露丸等都打入國際市場。據悉,日本政府為中藥研究撥出專款,每年將研究10個品種。他們還千方百計從我國搜集資料、挖掘人才、購買成果、或者采取聯合開發研究等手段,擴大新藥的開發。如我國的“腦血康”、“寬胸氣霧劑”、“寬腦丸”、“冠心2號”等,都已成為日本人的專利產品。同樣,韓國在我中藥產品基礎上開發的“牛黃清心丸”,僅一個品種產值就達7000萬美元,并在我國申請專利。他們還采用現代科學技術闡明制劑的傳統功效,提示藥效的作用機制,研究中藥的質量控制標準,僅這方面的科技投入每年就花費400萬美元。

    二、中藥產品知識產權保護存在的問題

    產于中國,在韓國開花,在日本結果,在歐美收獲,這就是我國中藥面臨的尷尬局面。就中藥產品申請專利的實踐來看,從中藥中提取有效成分,把中藥作為一種化合物申請專利的不多。原因在于中藥有效成分的提取不僅技術要求高,而且操作起來難度大。一劑中藥可能含有幾百種,甚至上千種化合物,要找到有效部位就非常困難,就更不用說提取一種有效的純化合物了。實踐證明,中藥專利保護的難點和重點在于專利申請時以何種方式進行保護、怎樣保護力度最大、效果最好、操作起來最方便和切實可行等。顯然,單從保護力度和效果來講,最有效的申請方式應是以中藥產品的確實成分去申請專利。但是誠如上述所言,依現有的技術條件,根本難以做到。從當前中藥學理論和實踐來看專利申請人多為個人。據不完全統計,近幾年我國中藥申請中約90%為個人申請,藥廠、大學、科研院所申請約占10%。個人申請的授權率為30%左右,而藥廠、大學、科研院所申請的授權率約為70%。由于申請人多為個人,申請中常常只有配方,即沒有動物試驗,也沒有臨床觀察報告。可以說申請人提交的是一個未完成的發明,從而導致該申請不能被批準。這些申請沒有獲得專利權,但是技術內容已經公開,對于申請人來說,是很不利的。對我國中醫藥行業來說,也是不利的。因為在世界范圍內,均可以檢索到這些技術內容,無形中造成了我國中醫藥信息的流失。用一味中藥的有效部分作為技術特征,結合配方和藥方等來申請專利值得進一步深入研究和嘗試。該種方法申請專利有助于保留現有中藥產品專利保護的優點,而且一定程度上能克服司法實踐中無法認定侵權事實的缺漏或不足。當然,這種申請方法也可能會因為技術特征主體的有效部分所包含的成分寬泛,而在實踐中出現新的問題。因此,申請人應當及時提出專利申請,并利用我國專利法的規定控制后續程序,如通過立體交叉式的申請使藥物得到全方位的保護。

    中藥商標保護有待加強。從商標注冊情況來看,我國中藥企業缺乏名牌意識,少有藥品的馳名商標,即在消費者心中享有崇高信譽,且知名度高的商標。藥品商標的注冊量少,與國外相差甚遠;從商標作用發揮來看,我國的中藥商標區別作用不強,這與消費者主要通過商標名稱識別中藥產品不相協調;從藥材商標注冊來看,我國的中藥材商標注冊量不多,從商標設計和保險單來看,我國中藥商標的設計明顯缺乏競爭力、創意簡單趨同模式化。中藥商標保護重點在于靈活使用統一商標和個別商標,淡化中藥產品的通用名稱,著重突出商標,加強商標宣傳,同時防止商標名稱淡化等。

    從中藥領域的技術特征看,中藥品種保護是我國中藥知識產權保護的重要方式之一。其申請條件遠低于專利,而對其所實施的保護時間又基本與專利相當,一級保護品種的保護時間比專利有效期還要長。中藥品種保護已成為目前許多中藥企業保護中藥產品的手段之一。自國務院《中藥品種保護條例》頒布以來,我國中藥品種保護取得明顯進展。該條例的實施,不僅提高了企業開發新藥的積極性,也增強了中藥產品質量意識。

    盡管我國以專利、商標、《中藥品種保護條例》為核心建立了相應的知識產權保護體系,中藥的知識產權保護也取得了一定成績,但是分析國內中藥產業知識產權保護現狀,我們不難發現我國中藥知識產權保護總體意識低下,國民知識產權保護知識匱乏、法制整體素質和知識產權保護的積極性不高,許多珍貴的中藥復議、秘方流失時有發生;現有的中藥知識產權法律體系無論在實體上還是程序上都存在或輕或重的缺陷;知識產權執法力度不夠,“有法不依、執法不嚴”的現象大量存在;現有法律體制與國際規則之間的差距還很大;中藥知識產權概念的界定不明確,知識產權保護范圍混亂;保護方式和專利三性的認定標準不完善,實踐操作困難;商標保護意識缺乏,尤其是不注重馳名商標、著名商標的自身保護和“品牌效益”的創造和利用;中介機構不健全;國民對中藥知識產權流失的嚴峻形勢和實施中藥知識產權保護的巨大價值及潛在效益認識不足等。

    三、加強中藥產品知識產權保護的相關建議

    面對我國中藥知識產權保護的現狀和存在的問題,我們需要認真分析國內外中藥產業發展的形勢,充分借鑒并利用國外中藥知識產權保護方面的經驗和成功案例,敢為人先,積極參與中藥知識產權保護國際規則和模式的創建。同時,發揮中藥資源與文化優勢,加強中藥研究力度,大膽嘗試西制中藥;此外,充分利用標準戰略,健全相應的中介,聯合中藥企業組成“維權聯盟”。具體有以下措施:

    首選,應進一步提高知識產權的保護意識,健全知識產權的管理體系。隨著人們對天然藥物應用的重視,中藥走向世界已成為熱點,尤其在全球進軍中藥的嚴峻形勢下,要把努力做好知識產權保護工作提到關系到中藥行業發展的高度來認識,讓全行業都來重視這項工作。要制定切實可行的知識產權管理制度,從知識產權的源頭抓起,加強專利申請的工作,并且從專利的各個環節加強管理,落實措施,定期檢查制度的落實情況。

    第3篇:知識產權保護范文

    由于的原因,我國知識產權保護方面的工作做的還不夠,企業要切實保護自己的知識產權,就必須對知識產權有一個深入的了解。

    “知識產權”一詞,為Intellectual ProPerty,是近代商品的產物,經過三百多年的演變和發展,現已成為很多國家國內立法和有關國際條約、雙邊協定以及國際技術貿易廣泛采用的用語。“知識產權是人們基于自己的智力活動創造的成果和經營管理活動中的經驗、知識而依法享有的權利。”或者說 “知識產權指的是人們可以就其智力創造的成果所依法享有的專有權利。”有自己獨特的法律性和法律特征。知識產權有廣義和狹義之分。狹義的知識產權,是指傳統意義上的知識產權。一般包括專利權、商標權和著作權(又稱版權),還包括與著作權相關的權利即鄰接權。廣義的知識產權范圍,已為《成立世界知識產權組織公約》和《與貿易有關的知識產權協議》兩個主要的知識產權國際公約所界定。前者列舉的有8類,后者列舉的有9類。

    企業知識產權的保護涉及到所有類別的知識產權,含蓋所有的知識產權類別,本文重點論述企業如何進行版權、商標權、商號權、專利權和專有技術的保護。

    關鍵詞:知識產權、版權、商標權、商號權、專利權和專有技術

    改革開放以來,隨著對外交往日益增多,特別是我國加入世界貿易組織后,由于企業直面國外企業的競爭,企業保護自己知識產權的意識逐步增強。象改革開放初期,國內企業在與外資企業合資經營中只把設備、廠房作價入股,而把自己辛勤培育的商標讓合資企業免費使用,不予作價的現象今天不會再發生。但由于歷史的原因,我國企業在知識產權保護方面的工作做的還不夠,企業要切實保護自己的知識產權,就必須對知識產權有一個深入的了解,只有在對知識產權有了足夠了解才能對企業的知識產權進行有效保護。

    一、知識產權概述

    “知識產權”一詞,英文為Intellectual ProPerty,是近代商品經濟發展的產物。經過三百多年的演變和發展,現已成為很多國家國內立法和有關國際條約、雙邊協定以及國際技術貿易廣泛采用的法律用語。它直譯成中文是“智慧財產權”或“智力財產權”,但我國很多學者習慣將它翻譯成“知識產權”,現在這一翻譯已經被大多數人所接受,并被普遍使用。

    1、知識產權的概念

    事實上很難給“知識產權”下一個正確的并為人們所普遍接受的定義,迄今為止,世界上多數國家的法理專著、法律以及國際條約,都只是從劃定范圍出發去明確知識產權這個概念或給知識產權下定義的。

    但是,國內一些學者為幫助人們弄清知識產權的含義,理解知識產權的概念,從實際出發,對知識產權進行了如下描述,知識產權是人們基于自己的智力活動創造的成果和經營管理活動中的經驗、知識而依法享有的權利。或者說知識產權指的是人們可以就其智力創造的成果所依法享有的專有權利。

    本文認為,理解“知識產權”這個概念,還是要從兩方面進行把握:一是應當從知識產權的范圍人手了解知識產權的概念;二是應當注意知識產權是一個內涵不斷深化、外延不斷拓展的概念。它將隨著技術、文學的發展而拓展和深化。”

    2、知識產權的法律性質

    知識產權是一種無形財產權,是一種特殊的民事權利,這就是知識產權的法律性質。我國1993年7月1日實施的《企業準則》第31條規定,無形財產主要包括專利權、商標權、著作權、商業秘密、非專利技術、信息、特許經營權、土地使用權、商譽等。

    正確認識和深刻理解知識產權的法律性質,對于保護知識產權,認定和查處知識產權侵權案件,開展知識產權貿易是十分必要和非常有益的。正確認識和深刻理解知識產權的法律性質要從以下三個方面入手。

    (1)知識產權的客體是智力成果,智力成果是一種沒有形體的知識形態的產品

    人們的腦力勞動往往具有創造性,具有創造性的腦力勞動可以稱為智力勞動,智力勞動完成的創造性勞動成果即是智力成果。智力成果是多種多樣的,各種各樣的智力成果一般都需要用物質性的載體表示或顯示出來,但是,載體本身不是智力成果,而只是固定或表現智力成果的物體。作為知識產權客體的智力成果的是沒有形體的,智力成果本身不是有形物。智力成果內容的無形性和它的載體的有形性,是智力成果與其他動產、不動產等有形物的最大區別。

    (2)智力成果具有使用價值和價值是它成為知識產權的前提和依據

    智力成果是人類創造性勞動的產物,往往是高質量的腦力勞動產品,具有使用價值。人們可以了解它、掌握它、使用它,它是一種財富,而且可以運用它創造新的更多的財富,智力成果可以傳播,在商品經濟條件下被作為商品進行生產和交換,它具有的價值使之成了知識商品,成了貿易的對象。

    (3)知識財富只有經過法律的確認或授予才能為成為知識產權

    知識產權的產生與科學技術、文學藝術的發展有著密切的聯系,與商品經濟的發展有著密切的關系,與知識產權法律制度的產生有著密切的聯系。人類歷史發展的各個時期都有智力勞動創造的智力成果,但智力成果的完成者享有知識產權,卻是在資本主義萌芽時期特別是資本主義制度建立以后。隨著商品經濟的發展,智力成果成為商品,成為財富,成為開拓市場,為企業帶來高額利潤有效源泉。在這種歷史背景下,制定保護知識產權的法律法規成了客觀需要,人和企業創造的知識財產由于得到法律的確認或者依法授予,才受到保護,知識財富的擁有者才享有知識產權。

    3、知識產權的法律特征

    ⑴知識產權是無形財產。無形財產是指那些不具備實物形態的資產,知識產權在世界各國幾乎都被認為是無形財產,作為知識產權所有人對其智力活動而創造的智力成果依法享有的知識產權,其內容是專利權、商標權、版權等,而不是專利產品或商標商品或作品本身。也就是說,知識產權的標的是權利,知識產權的載體是發明、商標標識或作品本身,不能將知識產權同知識產權的載體混同。

    ⑵專有性。也稱獨占性或排他性。指知識產權所有人對其知識或智力成果享有獨占或排他的權利,未經其許可,任何人不得利用,否則,構成侵權。這是知識產權的最重要的法律特點。

    ⑶可復制性。知識產權需要一定的有形物去固定和體現。如專利權的專利必須體現在可復制的產品上或是制造產品的上。著作權必須體現在作品上。

    ⑷地域性。是指任何一項知識產權,只有依一定地域內的法律才得以產生并在該地域內受到法律保護。這也是區別于有形財產的另一個重要法律特征。根據該特征,依一國法律取得的知識產權只在該國領域內受到法律保護,而在其他國家則不受該國家的法律保護,除非兩國之間有雙邊的知識產權保護協定,或共同參加了有關保護知識產權的國際公約。

    ⑸時間性。是指法律對知識產權所有人的保護不是無期限的,而有限制,超過這一時間限制則不予以保護,知識產權隨即成為人類共同財富,任何人都可以利用。通常發明專利的保護時間是20年。

    4、知識產權的范圍

    知識產權的范圍,有廣義和狹義兩種。狹義的知識產權,是指傳統意義上的知識產權。一般包括專利權、商標權和著作權(又稱版權),還包括與著作權相關的權利即鄰接權。廣義的知識產權范圍,目前已為兩個主要的知識產權國際公約所界定。

    (1)《成立世界知識產權組織公約》列舉的范圍

    《成立世界知識產權組織公約》簽訂于1967年,它的第二條規定,知識產權包括以下內容:①關于文學、藝術和科學作品的權利;②關于表演藝術家的表演、錄音和廣播的權利③關于人類在一切領域內的發明的權利;④關于科學發現享有的權利;⑤關于品外觀設計的權利;⑥關于商品商標、服務商標、商號及其他商業標記的權利;⑦關于制止不正當競爭的權利;⑧其他一切來自工業、科學及文學、藝術領域的智力創作活動所產生的權利。目前,世界知識產權組織已經成為聯合國的16個專門機構之一。自1980年6月3日起,成為世界知識產權組織的成員國。

    (2)《與貿易有關的知識產權協議》界定的范圍

    世界貿易組織(簡稱WTO)達成的《與貿易有關的知識產權協議》第一條對知識產權作了如下說明:知識產權一詞是指協議第二部分第一節至第七節所列舉的所有知識產權內容,包括:版權與鄰接權、商標權、地理標志權、工業品外觀設計權、專利權、集成電路布圖設計(拓撲圖)權、未公開的信息專有權,主要是指商業秘密權、不正當競爭。

    我國1986年頒布的《中華人民共和國民法通則》,在第五章第三節“知識產權”第94-97條明文規定了知識產權的范圍,包括著作權、專利權、商標權、發現權、發明權以及其他成果權。由此可見,我國《民法通則》所規定的知識產權的范圍,基本上和《世界知識產權組織公約》所界定的知識產權的范圍一致。

    《成立世界知識產權組織公約》中有關知識產權范圍中的①所述的權利屬于版權性質;②所述的權利屬于與版權鄰接的權利;③、⑤、⑥、⑦所述的權利屬于工業產權;

    二、企業知識產權的保護

    企業知識產權的保護涉及到所有類別的知識產權,含蓋所有的知識產權類別,本文重點論述企業如何進行版權、商標權、商號權、專利權和專有技術等知識產權的保護。

    ⑴版權的保護。對于企業來講,版權保護的對象主要是企業的機程序、 數據庫以及產品和服務的說明書、廣告詞、廣告畫、包裝設計等等。從文化市 場來講,書籍、報刊等也都是版權保護的對象。版權對企業來講,不是一個重點(除了計算機軟件以外)。對于企業來講,工業產權是最重要、最應當有所了解的知識產權。

    ⑵商標權的保護。商標是區別商品生產者或銷售、服務提供者的標志,通常由文字、圖形或其結合組成。商標權是工業產權的主要內容。在我國,商標權主要是指企業經過注冊后獲的商標專用權,我國的《商標法》把它叫做商標專用權。商標權的取得有使用原則、注冊原則和混合原則等三個原則,我國和大多數國家都實行注冊原則。

    ①及時注冊。我國《商標法》第3條明確規定:“經商標局核準注冊的商標為注冊商標……商標注冊人享有商標專用權,受保護。”因為商標不僅僅是專用,它還可以作為擔保的對象、質權的,所以商標權不僅僅指專用權。所有的這些權利的取得,前提是該商標經國家商標局核準,或者不受法律的保護,的合法權力就無法得不到有效維護,任何企業和個人都有權使用這個標志。對于任何一個想要長期使用的商標,企業都應當盡早申請注冊,如果你不申請,別人把你正在使用而沒有注冊的商標搶先申請了,對企業來說是很大的麻煩,因為我國的商標法實行的是先申請制度,誰先申請就先給誰,至于誰先使用則根本不考慮,在過去這幾乎是無可挽回的損失。最近幾年,因為商標搶注的情況多了,從民法上考慮公平原則,法院逐漸對于惡意搶注給予一定的制裁。如果你的商標沒有注冊而別人搶注了,你就要證明別人是惡意的才有可能獲得一定的司法救濟,才可能向商標局或者商標評審委員會要求撤銷別人搶注的商標。如果你證明不了別人的惡意,就只能看著自己的“孩子”被別人抱走。

    我們國內很多企業都有過慘痛的教訓,象雙匯集團生產的“王中王”火腿腸,因其未對“王中王”進行注冊,現在市場上有不少其它企業生產“王中王”火腿腸,雖然這些火腿腸有跟風、傍名牌的嫌疑,但卻是法律不予禁止的。

    我國有些非常馳名的商標就在國外被搶注了,只有再通過打官司或行政程序拿回來,這要花很多的金錢和精力。我國和大多數國家已經參加的保護產權的《巴黎公約》規定的也是先注冊原則,所以如果要使用就應當首先注冊。在國外,你覺得哪個市場有可能進入,就首先在那里進行商標注冊。聯想集團的標識在國外被人搶注,結果聯想集團不得不變更標識,還要花費巨資進行宣傳。海信商標在德國被西門子搶注,雖然雙方最后以一紙和約握手言和,但這些無疑都給國內的企業敲響了警鐘。

    ②創馳名商標。一個企業,把品牌或者商標創為馳名商標,除了有利于企業打開產品銷路,爭奪更多的市場份額之外,也有利于對商標的保護,因為一旦得到了馳名商標的認證,首先,法律對商標的保護從橫向和縱向兩個方面都擴大了。其次,我國的商標法和大部分國家的商標法都規定,不能把別人的注冊商標用到相同或者類似的商品或服務,而如果一個商標被認定為是馳名商標之后,即使別人用在不相同或者不相干的商品或服務上,只要它有可能在消費者中引起一定混淆,仍然不允許使用,使用了就等于侵權,這也是世貿組織知識產權協議中規定的。另外,一個商標被認證為馳名商標后,這個商標即使離開了商品,也能被評估出相當高的價錢。比如云南玉溪卷煙廠的紅塔山商標,1999年評估時價值400多億人民幣,它是我國工商局第一批認定的馳名商標。所以企業應當在商標上下功夫、投入足夠多的注意力,爭創馳名商標。

    現在,國內企業創名牌的意識比過去增強了很多,特別是在國家商標局開始評馳名商標以后,現在國內已經評出上百個馳名商標了,像家電產業 的海爾、信息產業里的聯想,都屬于我國的馳名商標。

    ③進行防御性注冊。我國和大部分國家的《商標法》都禁止把別人的注冊商標用到相同或者類似的商品或服務上。但如果是用于不相同的商品或服務上,法律是不強行禁止的,除非該商標已被認定為馳名商標,這樣法律對它的保護從橫向到縱向都擴大,但這種保護也是不徹底的。

    企業要從根本上保護自己的利益,應對所使用的商標進行防御性注冊,進行商標防御性注冊,首先要在各個不同類別進行全面注冊;比如,一個企業是做服裝的,除了將自己的商標在服裝類別注冊外,還可以多注冊幾個有關的其它類別,避免品牌做大后,想多做幾類其它產品時,卻發現商標權在別人手上。

    全面注冊看似笨拙,實際卻是對付搶注最有效的一招,有不少跨國公司品牌都在多個國家的所有類別進行注冊。我國商標有45個類別,一個商標如在所有類別全部注冊,注冊費為4.5萬元,再加上費不超過9萬元,相信許多企業都有全面注冊的實力,關鍵是沒有意識到與被搶注后帶來的損失相比,這點費用實在不算什么。

    ⑶商號權的保護。商號權也是企業應當注意保護的,商號權保護的一個不利的地方在于,根據國際慣例以及國際公約規定商號是不能通過注冊加以保護的,我國也是如此。另外,按照現有的法律,企業名稱登記管理,地方上不同的級別可以依照不同的級別登記自己的企業名稱,可以在區一級或縣一級,也可以在市一級、省一級登記,這就有可能造成企業名稱的互相沖突,企業重名的很多。這就增加了商號權保護的難度。比如上海某公司的產品在上海市場銷售火暴,供不應求,突然河北某一個縣有個同名公司,生產相同的產品,并且也進入了上海市場。上海的公司要維護自己權益,首先要調查河北的公司是不是惡意,它使用的公司名稱是否在自己企業使用之后,特別是在企業知名之后;其次,它生產的產品從各個方面,從類別上、裝潢上是否都跟自己一樣。如果認證了這些事實,才能依照《民法通則》第4條、《反不正當競爭法》第5條等,去法院提起訴訟,爭回應當得到的權利,手續煩瑣,難度很大。正因為商號的保護不像對商標的保護這么強,對它的保護存在一定的困難,現在國際上通行的比較好、比較有效的保護就是企業名稱和商標一致,把企業名稱作為商標來注冊,使用在商品或者服務上,作為主商標或者惟一的商標,這樣比較有利于對商號的保護。像聯想一樣,聯想既作為它的企業名稱,也作為它的商標注冊。其它企業要是冒用的話,聯想可以認為其他企業名稱用了自己的商標,就可以要求其他企業不許用。

    ⑷專利權和專有技術的保護。專利權和專有技術是有聯系的,企業把自己的技術成果專有起來有兩種方式:一種是申請專利,靠國家行政批準,依法享有20年的專利權;另一種就是不申請專利,靠保密享有實際上的專有權,這種專有權可以是一時的也可以是永久的。

    出先進技術或好的發明之后,是申請專利來保護這項技術,還是不申請專利而靠保密保護這項技術呢?國際上有一個不成文的慣例,就是如果認為這項技術或發明,其他人不依賴于你也很快就能搞出來,那你應該申請專利,申請之后就把別人排斥在市場之外,你就享有專利了。因為專利幾乎在所有國家都是一種先申請制度,別人先申請了就把你推出市場之外。但是,如果企業搞出一項發明,覺得別人根本就搞不出來,就沒有必要去申請專利,靠保密享有永久的專有權。因為申請專利要把技術公開,20年時間之內由企業專用,20年之后全都可以自由使用。比如,可口可樂的配方就采取了相當強的保密措施,這樣即使已經有100多年的了,可口可樂的配方仍有可口可樂公司專用,如果當時申請了專利,在20世紀的20年代這個配方就已進入公用領域。

    ①專利權的保護。專利權是國家專利主管部門依據專利法授予發明創造人或合法申請人對某項發明創造在法定期間內所享有的獨占權。未經專利權人許可,他人不得使用該專利,專利權是一種法定權利,法律上規定怎么保護它就怎么保護它,只要企業的專利權受到侵犯,就可以依法要求侵權企業停止侵權、賠償損失。

    ②專有技術的保護。專有技術也稱技術訣竅、技術秘密、商業秘密,我國民間所講的“家傳絕技”、“祖傳秘方”也是專有技術的一種。象《大宅門》里白家的藥方就是白家的商業秘密。

    商業秘密必須符合以下條件才給予保護:首先,它必須是處于秘密狀態,不是一般人輕易可以得到的;其次,它必須有商業價值,沒有價值不能夠保護;最后,權利人必須為保護這個秘密采取過具體措施。

    這三項要求里,前兩項是客觀的,第三項是主觀的,是不是采取措施是權力人的主觀因素。有不少企業打不贏專有技術侵權的案子,就是因為企業沒有采取具體措施,或者采取的措施不力,導致法院最終認定不是商業秘密,企業受到損失也只好望洋興嘆,沒有辦法。所以企業真要保護自己的專有技術,就要有一系列的措施來保護處于秘密狀態的商業秘密,以后在司法訴訟里企業才能夠證明企業為了保護商業秘密已經采取了一些措施,比如跟職工簽訂保密協定、競業禁止協定等。競業禁止協定就是職工離開企業之后,幾年之內不能和原企業進行相競爭的產品的生產,像這些應寫進勞動合同的條款里。

    四川長富集團潭氏官府菜,因一掌握商業秘密的廚師長未經公司批準,擅自離職,向成都市勞動爭議仲裁委員會提出勞動仲裁申請,后經青羊區法院裁定,判決該廚師長在30日內以現金形式一次性支付違約金250萬元。公司之所以獲得賠償,主要因為該廚師掌握核心商業機密,公司與其簽定勞動合同特別約定“除人力不可抗拒的因素外,吳林不得在聘用期間無辜離職,否則將追究其違約責任,并承擔500萬元損失。”,并給予其相應的待遇和經濟補償。

    我國已成功加入世界貿易組織,越來越多的國內企業進入國際市場,直接參與國際競爭,也會有更多的國外企業進入國內市場,企業面臨的競爭會日趨激烈。世界經濟的已進入知識經濟,企業擁有的知識產權無疑會給企業帶來更強的競爭能力和高額利潤。企業必須對知識產權進行深入了解,依法采取各種有效措施,切實保護包括版權、商標權、商號權、專利權和專有技術在內的知識產權,維護自己的合法權益。在加強自身保護的同時,積極地進行知識產權的交流與貿易,實現互惠互利,提高企業的效益、增強企業的競爭力。

    資料:

    1、王傳麗.2001.國際經濟法.北京.中央廣播電視大學出版社。

    2、鄭成思.2004.知識產權的有效保護.北京.中央廣播電視大學出版社。

    3、黃勤南.2003.知識產權法. 北京.中央廣播電視大學出版社。

    第4篇:知識產權保護范文

    關鍵詞:山寨現象;山寨產品;山寨文化;知識產權保護

    中圖分類號:D9

    文獻標識碼:A

    doi:10.19311/ki.16723198.2016.26.106

    1 “山寨”現象的概念

    一般來說,我們界定“山寨”現象需要符合兩個條件:首先,與山寨現象相對應的某種現實事物要確實存在;其次,山寨現象與其相對應的原現象應當屬于同一類型性質。我們可以把目前主流的山寨現象分為兩種狀態:

    一是對正版產品直接進行仿制。在山寨現象中有許多是直接的照搬照抄,例如鹽城阜寧縣的山寨版中國館,就對中國館的著作權造成了侵犯。我們必須堅決否定這種山寨現象,它對我國目前的知識產權法律體系所造成的影響是不可估量的。

    二是對正版產品部分借鑒與模仿。這種現象更加普遍,例如最近在我們生活中頻繁出現的山寨手機現象,通常它是對主流品牌手機的外觀進行模造,使消費者可以以很低的價格買到自己喜歡的手機款式;還有就是在文化領域中山寨文化對主流文化的惡搞與挑戰,例如《一個饅頭引發的血案》對電影《無極》的惡搞,以及金酸梅獎對美國奧斯卡獎的挑戰。它們往往徘徊在違法違規的邊緣,但是又極大地影響著老百姓的日常生活,山寨產品能夠讓普通百姓以心儀的價格買到想要的商品;山寨文化風趣幽默,讓人們身心愉悅。因此,對于山寨問題我們要辯證地看待,不能以偏概全、一概而論。

    2 “山寨”現象中的知識產權法律分析

    2.1 “山寨”現象與商標權法

    2.1.1 判定商標侵權的條件

    廣義的商標通常是指能夠被我們的視覺所感知,并可以依此來區分不同經營主體和品牌的標志。商家想讓自己的產品被消費者所熟知與認可,并在競爭對手中脫穎而出,就必須要有個特別的商標和響亮的品牌名稱。隨著市場經濟的逐步發展,目前商標的功能也越來越多,除了與同類型的產品進行區分之外,還能對消費者的選購進行指導。消費者通常都會在同類型的產品中選擇市場影響力較大、口碑較好的商品。因此,商標的另一個功能就是幫助消費者更便捷地購買到他們心儀的產品。

    我國的《商標法實施條例》和《商標法》都對商標侵權做出了詳盡的闡釋。判定商標侵權通常需要具備以下幾個條件:第一,侵權人侵犯了商標權并使用該商標進行生產經營同時獲取利潤;第二,侵權人在未得到授權的情況下便私自使用與原商標持有人注冊商標極其近似的商標;第三,注冊商標被侵權人使用在同品類的產品上;第四,故意使原注冊商標與侵權商標相混淆,誤導公眾的選擇。

    2.1.2 “山寨”現象中的商標侵權辨析

    “山寨”產品一般是出于商業利益的目的,希望依靠知名品牌的品牌號召力來擴大自己產品的市場銷售額。這些“山寨”產品往往只是擅自仿制與知名品牌相同或近似的商標,卻并沒有模仿其質量與售后服務,常常在品質上濫竽充數,使消費者在不知情的情況下收到損失。

    根據我國《商標法》規定:“在未獲得商標持有人授權的情況下,在同類產品上使用與原有注冊商標相同或相近似的商標屬于侵犯商標權的行為”。許多山寨產品不只模仿知名品牌的商標,有時候就連商品的外包裝也與知名品牌非常相似,若消費者在購買時疏忽大意,就很容易將正牌產品與山寨產品相混淆,造成不必要的損失。商標近似有兩層含義:一是侵權人的商標在外觀上與他人的注冊商標極為相似;二是很容易造成普通民眾的混淆。因此,從商標近似的本質上來看,這種仿冒行為不但使商標持有者的合法權益受到侵害,還給消費者的正常購物帶來困擾,這種侵犯商標權的行為,相關執法部門應根據《商標法》的相關規定對其嚴懲不貸。

    2.2 “山寨”現象與專利法

    2.2.1 如何判斷專利侵權

    在我國,《專利法》主要保護三類對象:發明、實用新型與外觀設計。

    我們通常把專利侵權分為幾個主要構成要件:“第一,侵權人確實有侵犯專利權的行為;第二,侵權人的行為必須是違法行為;第三,專利權人的損失必須與侵權人有因果利害關系;第四,侵權人必須有切實的過錯”。同時,受到侵害的必須是尚在有效期的專利,被專利權人宣告放棄或專利權到期的專利屬于無效專利,不屬于專利之列。另外,侵權人的侵權行為必須是出于獲得商業利益的目的,這樣才有可能造成對專利權的侵犯。

    2.2.2 “山寨”與專利侵權辨析

    我國《專利法》規定:在未獲得專利權人授權的情況下,擅自進行專利技術的開發和利用被稱為侵犯專利權。商人的逐利性使得他們都希望投入最小化收益最大化,同時一般廠商由于資金和技術的限制,很難在產品的創新和開發方面有所建樹。因此,某些廠商為了獲得利潤,常常在未獲得專利權人授意的情況下,擅自使用專利權人的專利,對專利權人的合法權益造成了嚴重損害。

    目前市面上的專利侵權行為通常以對外觀設計的侵犯為主,因為大品牌被更多消費者所熟知與認可,山寨廠商要想獲得利潤,就需要迅速吸引消費者的關注。因此,“山寨”廠商一般直接仿照大品牌的外觀生產商品,再以自己低廉的價格來吸引消費者。這樣的行為毫無疑問侵犯了專利法,必須對這種行為進行嚴厲打擊。

    2.3 “山寨”現象與著作權法

    2.3.1 如何判斷著作權侵權

    我國著作權法的保護對象主要是文學藝術作品。在未獲得著作權人許可的情況下,擅自使用他人的文學藝術作品,則構成了對著作權的侵犯。

    2.3.2 “山寨”現象中的著作權侵權辨析

    根據我國《著作權法》第37條的規定:表演者必須在得到著作權人授權并支付相應報酬的條件下才有權利在公開場合表演他人作品。若在未征得著作權人同意的情況下對其作品進行表演,則侵犯了相關權益人的著作權。但是,如果只是在家與親人朋友進行即興表演,不是進行商業演出,則不屬于著作權侵權的范疇。

    3 對“山寨”產品和“山寨”行為的規范建議

    3.1 對侵權行為進行嚴厲打擊

    “山寨"現象的存在毫無疑問嚴重損害了相關權益人的合法權益,同時也扼殺了整個社會進行創新的積極性。因此,利用我國現行的知識產權法對“山寨”現在中的侵權行為予以整頓勢在必行。若放任山寨現象自留,則很可能對社會造成負面影響,延緩社會主義法治社會的建立。

    首先有關部門應該加大執法力度,對以商業利潤為目的的山寨廠商嚴懲不貸,其次對涉嫌抄襲正牌產品商標與外包裝的廠商命其加速整改,侵權行為較嚴重的企業則要依法予以關停與取締。此外,建立侵權違規舉報中心,接受并鼓勵群眾舉報違法違規事件,增強群眾對侵權行為的參與度。只有預防和監管雙管齊下,確保積極防范的同時加強對侵權行為的監管,健全和完善知識產權的相關法律法規,才能有效的應對侵權糾紛案件,加大對侵權行為的打擊力度。

    3.2 對我國知識產權法律體系進行完善

    要從根本上規范“山寨”亂象,首先需要健全的知識產權法律體系并完善相關法律政策。有關法律部門首先應當全面整理我國目前的知識產權法律體系,廢止一些明顯過時、與時代不相符的法律法規條例,并適當地調整與修訂那些無法滿足現今社會需要的法規條例,加快制定符合我國主流形勢發展的法律法規細則,與此同時出臺相對應的配套措施,讓知識產權法律體系的可操作性更強。只有健全了相關法律法規,才能從根本上對人民群眾的合法權益進行保障。

    參考文獻

    [1]李芬蓮.山寨現象與知識產權.電子知識產權,2009,(1).

    [2]黃暉.馳名商標和著名商標的法律保護[M].北京:法律出版社,2001.

    [3]鄭成思.知識產權論[M].北京:社會科學文獻出版社,2007.

    第5篇:知識產權保護范文

    一、指導思想

    深入開展、廣泛宣傳、突出重點、普及與提高相結合,努力提高全社會的知識產權意識,提高企業運用知識產權的能力,進一步營造全社會保護知識產權的良好氛圍,營造科技、經濟良好的發展環境。

    二、活動主題

    保護知識產權,促進創新發展

    三、宣傳要點

    1、宣傳內容:

    (1)我國保護知識產權的方針政策和原則立場、法律法規;

    (2)知識產權戰略綱要及保護知識產權取得的成果;

    (3)知識產權基本知識;

    (4)企業運用知識產權保護方面的典型人物、案例及國內外先進經驗、做法。

    (5)《保護知識產權行動綱要(-)年》

    (6)保護知識產權在建設創新型國家、構建和諧社會中的重要作用

    2、充分利用宣傳資源

    利用廣播、報刊、網絡、宣傳畫廊等宣傳工具開展保護知識產權宣傳活動。

    3、部門協作、區鎮聯動開展宣傳

    區知識產權聯席會議成員單位緊密合作,深入基層開展知識產權宣傳活動,各鎮(街道、工業區)科協組織好本地區的宣傳活動。

    4、開展青少年保護知識產權意識教育

    利用本次宣傳周活動契機,結合青少年素質教育,開展好知識產權知識、法律宣傳教育,組織好青少年創造發明的知識產權保護工作。

    四、宣傳活動安排

    (一)準備階段(年4月2日至4月19日)

    本通知下發后,各有關單位要結合實際,做好保護知識產權宣傳活動的組織策劃,在4月11日(星期三)之前上報活動方案。

    (二)實施階段(年4月20日至4月27日)

    1、營造宣傳氛圍

    (1)4月20日至27日,各鎮、石化街道、工業區懸掛宣傳橫幅;

    (2)4月20日至27日電視臺滾動播放知識產權宣傳口號,電臺、報刊作專題報道;

    (3)4月20日至27日在各鎮科普社區(村)發放宣傳資料、張貼宣傳畫、放置展板、通過電子科普屏播放視頻資料;

    (4)4月20日至27日在科技網上開展知識產權專題宣傳;

    (5)4月2日至4月27日開展區青少年創造發明大獎賽。

    2、計劃主要活動

    (1)4月20日下午舉辦年區保護知識產權宣傳周活動啟動儀式暨專利行政與司法保護報告會;

    (2)4月23日舉辦專利試點企業職工專利知識普及講座;

    (3)4月24日舉辦自主創新與知識產權專題講座;

    (4)4月24日下午舉辦專利試點企業知識產權工作經驗推廣活動;

    (5)4月25日舉辦化工技術創新與保護研討會;

    (6)4月26日工商分局、區文廣局、區知識產權局聯合設攤開展宣傳咨詢活動;

    (7)4月26日開展市民知識產權認知程度調查活動;

    (8)4月27日舉辦區青少年創造發明大獎賽參賽作品集中評比;

    (9)宣傳周期間開展保護知識產權專項執法行動。

    第6篇:知識產權保護范文

    知識經濟時代的到來,使知識產權保護成為國家經濟發展和社會進步的客觀要求,特別是在全球經濟一體化的今天,知識產權不僅成為一個國家核心競爭力的重要體現,而且影響著國家經濟安全和社會經濟健康發展。

    全球化下必須實施知識產權保護

    在經濟全球化的背景下,知識產權日益成為國家之間競爭角逐的重要手段。知識產權保護關系著一個國家產業核心競爭力和國民經濟穩定、健康發展。

    從宏觀國家層面來看,知識產權保護是國家經濟安全的重要組成部分,是維護國家安全的重要途徑和措施。它要求我們從國家的整體利益出發,以增強國家經濟發展能力為目標,通過建立和完善知識產權保護制度,提高全社會科研創新能力、知識成果產業化能力和政府知識產權服務能力,積極在國內外市場上追求國家利益最大化。

    從中觀產業層面來看,知識產權保護包括:產業內知識產權保護行為準則;行業知識產權保護協調和監督;組織產業內共性技術、配套技術的研發和應用;產業信息傳播流暢、服務體系健全,等等。只有建立和完善產業知識產權保護制度,才能避免同行業間的自相消耗和惡性競爭,統一研發、轉化和推廣等步調,更好地組織和協調產業內企業自主創新與和諧發展,提高產業的國際核心競爭力。

    從微觀企業層面來看,企業作為科研創新和應用的主體,是知識產權戰略的核心,無論什么樣的知識產權保護措施,歸根結底都落實到企業。而中國企業一直缺乏知識產權意識,改革開放初期的技術引進,已經遠遠不適應日新月異的國際市場形勢和中國的發展需要,自主創新已成為大國的需要和時代的呼喚,是中國企業乃至國家獲得核心競爭力的重要體現和必經途徑。

    中國在知識產權保護方面相對薄弱

    改革開放至今,中國政府一直很注重知識產權制度建設,步入21世紀以來,中國知識產權保護得到了迅速發展。2009年3月,國務院總理在《政府工作報告》中指出,要繼續實施知識產權戰略,加快轉變發展方式,大力推進經濟結構戰略性調整,繼續推進國家創新體系建設,提高知識產權創造、運用、保護和管理水平。

    從2001年起,中國發明專利申請和授權量實現了八年連續性的快速、穩定增長(參見圖1)。中國年發明專利申請量由2001年的3萬多件攀升到2008年的近20萬件,發明專利申請和授權分別是2001年的6倍和8倍以上,且增長具有明顯的連續性,反映了中國知識產權保護水平在不斷提高。

    雖然中國知識產權保護取得了很大的成績,但也暴露出了一些問題,嚴重影響了中國經濟安全。

    一方面,國內知識產權保護制度尚未完善。主要表現在:一、知識產權法律體系存在漏洞,部分知識產權爭端缺乏判定依據;二、公眾知識產權意識不強,缺乏專業性人才;三、產業核心競爭力仍然較弱,知識產權戰略仍未成為高效體系;四、專利等知識產權技術含量不高,數量優勢大于質量優勢;五、科研創新能力偏低,技術產出效率不高;六、科研成果流失嚴重,未形成有效的效益轉化,產業化水平不高;七、科研教育等經費投入水平不高;八、企業自主創新水平和能力較低。

    另一方面,在知識產權國際爭端中相對被動。中國缺乏知識產權的國際市場競爭力,在國際市場上屢屢深陷知識產權爭端,并多次被制裁,僅“特殊301條款”和“337條款”就使中國在國際知識產權領域吃盡苦頭。2009年1月,世貿組織鑒于中美知識產權爭端案,公開了題為《中國――影響知識產權保護與執法的措施》的專家組報告,使中國自加入世貿組織以來,第一次因為國際知識產權糾紛而被。

    加大科研創新投入力度

    加強科研水平,提高產業核心競爭力,是國家經濟安全實現的根本保障,也是實施知識產權戰略的題中之義。在世界各國專利合作條約(PCT)申請量中(參見圖2),美國、日本和德國世界三大經濟強國始終領跑知識產權領域;韓國作為新興工業化國家,工業化進程迅速,對應著PCT連續多年大幅度提升,于2006年超過英國,2007年超過法國。

    這些老牌資本主義國家,成為繼美、日、德之后的世界第四大PCT來源國。而中國近幾年的申請量增長很快,在2008年第一次超過英國,成為世界上第六位的PCT申請國。但是也僅為美國的1/10左右,不到日本的1/5。從世界多個國家的PCT申請現狀可以認識到,科研創新和國家經濟發展水平有著直接的聯系,發達國家往往在知識產權領域具有很大的優勢,而中國只有不斷提升以科研創新能力為代表的知識產權戰略,加大科研投入力度,進而提高產業的核心競爭力,才能從根本上保障中國經濟安全。

    加快知識產權法律體系建設

    隨著中國知識產權戰略的建立和實施,具有中國國情的知識產權法律體系在加快構建,并逐步同國際慣例接軌。1983年實施的《商標法》以及后續頒布的《商標印制管理規定》、《商標使用許可合同備案管理辦法》等系列法律法規,1985年實施的《專利法》,以及《著作權法》、《計算機軟件保護條例》、《技術合同法》、《科學技術進步法》,等等,構成了中國現有知識產權保護法律體系。有效的知識產權法律體系可以在制度上保障中國的經濟安全,主要表現在以下幾個方面。

    第一,激勵知識創造。全面規范的知識產權法律體系,能夠保障發明創造的成果的產權所有,在法律的保護下實現其經濟價值。因而能有效激發社會的科研創新能力,充分調動社會的知識創造積極性,促使人們在知識經濟時代下,最大限度地創造科學技術,推動國民經濟發展。

    第二,促進成果轉化。科研成果從研發轉化為生產力的過程,往往因為缺乏系統科學的知識產權法律保護而失去了市場競爭力。保障國家經濟安全,就要做好知識成果轉化過程中相關法律法規的建設,保障科學技術的產業在的商學院更注重在實踐中教學。它們與企業、官方機構或非官方機構合作,讓學生有更多機會了解真實的商戰環境。以歐洲第一商學院――巴黎HEC商學院為例,學校組織并參與了多項社會實踐活動,讓學員在課堂外收獲真知。

    扶助非洲,開辦棉花大學

    第7篇:知識產權保護范文

    【關鍵詞】非物質文化遺產;知識產權;商標權

    在目前追求文化精神的現代社會中,為非物質文化遺產的知識產權保護建立完善的立法體系不僅是時代的要求,也增加了我國的軟實力,維護了我國的民族尊嚴。對于非物質文化遺產立法保護的體系構建,法學界及社會相關人士有著不同的見解。筆者認為應當順應我國的基本國情,借鑒國外的有益經驗,以現有的非物質文化遺產相關法律為基礎,量身定制一套能夠有效起到保護作用的法律體系。

    一、非物質文化遺產保護的重要性

    (一)維護非物質文化遺產傳承人的權益

    在非物質文化遺產的保護中,對傳承人的權益保護主要在精神權益和物質權益兩方面。首先,傳承人的精神權益是指不受污蔑、精神上的不受冒犯等等,這些精神權益不僅僅代表著傳承人強烈的民族榮譽感和歸屬感,對傳承人物質權益的實現也起到了承上啟下的作用。其次,傳承人的物質利益因為現代科技力量的強大,使非物質文化遺產遭受帶了大量的復制、收集、濫用。因為法律保護的欠缺,致使我們面對這樣無償的使用甚至牟利無法拿出有力的法律手段捍衛自身的權利,只能通過外交方式解決。

    (二)促進非物質文化遺產發展

    正所謂傳內不傳外,在過去我國非物質文化遺產的傳承僅限于家族內部間流傳,一些古老的技藝漸漸成為了一家人的生活經濟來源。但是隨著社會商業化的發展,若依舊以家族流傳文化愛好作為主要傳承方式,難免會偏離時展。所以為了避免我國珍貴的非物質文化遺產陷入后繼無人的尷尬境地,非物質文化遺產的發展時刻需要新的動力以及強有力的知識產權保護措施。

    二、非物質文化遺產保護現狀

    (一)非物質文化遺產的保護內容

    在我國,非物質文化遺產的保護主要從以下幾方面展開,第一,著作權保護。著作權即版權,是對文學、科學作品作者精神上和經濟上的權利保護,更傾向于作品表現方式的保護。但是對于非物質文化遺產來說,其外在體現的多是精神層面的內容,而且文化是不斷變化和發展的,就這與著作權的要保護形式產生了一定的偏差,使由著作權手段保護非物質文化遺產進入了困境。例如,在非物質文化遺產中的剪紙技藝已經家喻戶曉,應當受到法律保護的不是我們欣賞的剪紙作品,而是傳承人的技術以及精神信仰,但是它無法作為法律客體成為著作權的保護對象。所以從這一例子來看,非物質文化遺產的著作權保護還有待完善。

    第二,商標權保護。商標對產品的保護時間可以通過續展而持續存在,并且主體既可以個人、團體,也可以是法人。所以這兩個特點決定了商標權可以用作傳統文化識別的保護,其保護主要有兩種方法,其一是與非物質文化遺產有關的標志、字符、文字等等可以作為商標進行注冊保護,其二是通過非物質文化遺產資源產生的產品可以進行商品商標注冊,具有獨特性的文化服務也可以注冊服務商標。此外一些可以代表傳統工藝技術的招牌也可以成為標志,進行商標申請,以便后續更好地保護傳統文化。

    (二)藏醫藥的商標權保護現狀

    藏醫藥學有著悠久的歷史和大量的臨床療效,是我國傳統醫藥學的重要組成部分。然而因為科技的不斷前進,傳統藏醫藥學文化面臨著文獻損毀、技術無法傳承等嚴峻問題,其中關于藏醫藥的知識產權保護也已成為社會關注的焦點。我國在未來的全球化發展中能否保有一定的地位,能否爭取更有利的科學社會資源,還要依靠自主創新、知識產權的力量。因此藏醫藥學如何在知識產權方面得到更有效地保護是亟待解決的問題。

    在藏醫藥中,那曲的冬蟲夏草可謂是極具代表性的一種藥材原料,已經成為各民族人民都十分認可的良藥。那曲冬蟲夏草名聲大噪帶來的是藏藥產品的好信譽,成為藏藥產品質量可靠的標簽,并且為當地藏族人民帶來了豐厚的經濟收益。這一例子很好地說明了商標權在非物質文化遺產的保護和發展中起到的良好推動作用。因為在商標權的保護中只要滿足可識別性這一個條件即可,其不受文字、顏色、圖形、聲音、時間等條件的限制。但是在這一事例中,藏醫藥在形成了商品化狀態后才發揮了商標權的作用,商標權使藏藥產品得到了保護,藏醫藥知識卻無法得到有效保護,因此僅僅依靠知識產權保護非物質文化遺產還是不完整的,我們還需尋找其他保護之道。

    三、非物質文化遺產的知識產權保護建議

    為了彌補知識產權對非物質文化遺產保護的缺陷,完善我國的非物質文化遺產保護工作,筆者有如下建議。

    第一,規范知識產權保護的非物質文化遺產主體及客體。對相關的主客體給予明確界定,不用再多加考慮其是否屬于知識產權的保護范圍,有利于對非物質文化遺產的及時搶救、保護、發展。第二,完善我國現有知識產權體系。為了全面、長久地保護非物質文化遺產,可以借鑒其他國家的有益經驗,如在商標法、反不正當競爭法等有關律法內容中加強對傳統識別標志的保護,避免遭到其他人惡性搶注。第三,筆者建議成立特別法以加強對非物質文化遺產的保護。因為我國目前知識產權法存在一定的局限性,無法對非物質文化遺產做到全方面的妥善維護,所以可以在某些方面,如民間藝術文化作品、歷史科技等,針對其特點及發展前景有針對性地制定特別法進行保護。并且在此基礎上,構建統一的非物質文化遺產保護法,有效協調各個法律法規之間存在的空隙或部分交叉點。

    綜上所述,對非物質文化遺產的知識產權保護如果僅僅依靠著作權法、商標法等個別法律的零散規定o法從根源上使其得到真正有效的保護,因此制定專門法律法規是非物質文化遺產法律保護的必要手段。

    參考文獻:

    第8篇:知識產權保護范文

    【關鍵詞】國際 貿易 知識產權 保護 趨勢

    【論文正文】

    國際貿易中的知識產權保護與知識產權貿易發展趨勢

    一、知識產權保護不斷縱深發展

    1.知識產權保護的開放性趨勢增強

    在TRIPS等多種關于知識產權的國際公約中規定,WTO的成員國要統一接受知識產權多邊保護規則,這樣就形成了知識產權國際保護制度的統一規范性體制。在這種背景下,各發達國家紛紛修改和調整本國知識產權法,力求繼續主導知識產權國際制度的走向。如2011年9月,奧巴馬簽署《美國發明法案》,表明新修訂內容將陸續開始發揮作用。自1980年加入世界知識產權組織后,我國相繼制定并修改修訂多次商標法、著作權法、專利法、技術合同法、信息網絡傳播權,從而逐步形成開放性、國際化的現代知識產權法律保護體系。

    2.知識產權保護水平不斷提高

    隨著知識產權密集型的產品不斷發展和最新科學技術的運用,知識產權的應用領域和保護水平不斷提高,如技術秘密權、集成電路布圖設計權、植物新品種權等詳盡并適用于特定領域的知識產權保護法等,保護期限較之以前延長。但是,將技術標準和知識產權保護相結合,保護水平的提升和提高也就形成了新型技術壟斷。如我國近些年來3G移動通信標準、華為思科事件等,充分反映了國際高知識產權保護力度下的貿易保護壁壘。

    3.知識產權審查國際化

    發達國家在知識產權保護方面有著諸多共同利益,以共同應對發展中國家的商品模仿行為,因此它們更為積極推動知識產權審查國際化,以求得更多由于知識產權保護設置而帶來的利益。專利審查的國際化和保護統一聯盟的形成,有利于提高審查效率,降低了各國付出的成本。同時,也對傳統的知識產權地域性原則產生了沖擊。

    二、知識產權發展戰略不斷提出

    目前,越來越多的發達國家和地區提出了振興國內經濟和提升國家國際競爭力的知識產權發展戰略。這主要是一國經濟的發展中知識產權發揮了越來越重要的地位,如獲得產業集群效應,擴大一國的貿易范圍、形成一國的競爭優勢等明顯的戰略優勢。一些諸如美國為代表的知識產權大國,為了繼續保護和擴大本國知識產權和國際競爭力,通過雙邊、多邊等談判等形式形成最適合本國當前發展的知識產權發展戰略。

    第9篇:知識產權保護范文

    1模型的基本假設條件

    在一個雙寡頭壟斷市場中,2個廠商同時生產一種產品,但不同廠商產品的性能存在著差異。本論文采用兩階段非合作博弈價格競爭(伯川德競爭)模型去描述廠商的研發策略選擇:在研發階段,廠商通過研發投入達到提高產品質量的目的;在產品競爭階段,兩廠商的產品在市場上以價格競爭(伯川德競爭)。假設廠商生產的產品質量(即垂直屬性)為ui,數量為qi,i=1,2。

    2均衡分析

    2.1產品競爭市場階段的均衡解在產品競爭階段,由式(6)知,經濟發達國家廠商的最優化問題。2.2研發投入階段的均衡解在研發投入階段,經濟發達國家廠商要確定它的研發的投入值。由式(5)和(24)知,當經濟發達國家廠商不進行外商直接投資時,研發的投入值的最優化問題如下。

    3相關政策建議

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